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民事訴訟法(みんじそしょうほう)
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民事訴訟に関する手続を定めた各国・地域政府の
法令や
裁判所の規則を総称していう。「民事訴訟法」と名の付く法令を有する国もあるし(
日本、
イギリスなど)、「民事訴訟法」以外の名の付く法令を有する国もある。後者の例として、
アメリカ合衆国では連邦民事訴訟規則(Federal Rules of Civil Procedure)という裁判所規則が連邦裁判所における民事訴訟に関する手続を定めた
一般法であり、各州の裁判所における民事訴訟に関する手続を定めた法令の手本ともなっている。
欧州連合(EU)における
ブラッセル条約(das Gerichtsstands- und Vollstreckungsübereinkommen der Europäischen Gemeinschaft (EuGVÜ) およびルガノ条約(Lugano-Übereinkommen)は国際裁判籍や執行に関する
条約である。
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民事訴訟法(みんじそしょうほう)とは、民事訴訟に関する手続の原則を定めた日本の
法律(
平成8年法律第109号)である()。これを
形式的意義における民事訴訟法、または民事訴訟法典ともいう。一方、民事訴訟に関する手続を定めた法令や確立した
判例その他の規範全体を総称して
実質的意義における民事訴訟法という。
◆民事訴訟法(明治23年法)について
日本で初めて本格的な民事訴訟法が制定されたのは、
1890年(明治23年)のことである(旧々民事訴訟法、明治23年法律第29号)。
ドイツの法学者
ヘルマン・テッヒョーに起草にかかるものである。
この法律は、
1926年(大正15年)に、オーストリア民事訴訟法典の影響を受けた大きな改正(大正15年法律第61号)を経て、その後ほぼ70年の間、部分的な改正のみが行われ、用いられ続けた(旧民事訴訟法)。
その後、民事訴訟法(平成8年法律第109号)が施行されたことに伴い、旧民事訴訟法は「公示催告手続及ビ仲裁手続ニ関スル法律」と題名を変えて残っていたが、
仲裁法(平成15年法律第138号)が制定されたことに伴い、
公示催告手続のみを規定する「公示催告手続ニ関スル法律」という名称の法律になった。さらに、公示催告手続につき改良した手続を
非訟事件手続法(明治31年法律14号)に加える旨の改正がされるに及んで、最終的に明治23年法律29号は廃止されることとなった。
制定当初から大正の大改正までの旧民事訴訟法を旧々民事訴訟法と呼ぶことがある。旧々民事訴訟法の法制をめぐる研究は、ほとんどなくなってきている。たとえば、現行民事訴訟法第5条1号の
財産権をめぐる特別裁判籍は旧民事訴訟法5条の義務履行地の特別裁判籍をそのまま引き継いだものであるが、旧々民事訴訟法第18条の契約の成立にかかる特別裁判籍を拡張し、契約の成立が立証できなくとも適用されるようになった経緯の論文は少ない。また、現行民事訴訟法第249条2項の弁論の更新は
旧民事訴訟法で創設されたものであるが、旧々民事訴訟法の母法であるドイツでは裁判官の転勤がないため、不都合を生じた解決のためだったということがあげられる。
◆民事訴訟手続で採られる原則
民事訴訟においては、訴訟係属中の
審理の進行については
裁判所が主導権を有する
職権進行主義が採用されているが、訴訟の内容面については主導権を当事者に与える
当事者主義が採用されている。そして、当事者主義の内容として
、
といった原則が採用されている。
◇処分権主義
訴訟手続の開始、審判範囲の特定、訴訟手続の終了については、当事者の自律的な判断に委ねられるという原則のことである。民事訴訟の対象となる私人間の権利関係については
私的自治の原則が認められるため、この原則を民事訴訟手続にも反映したものといえる。
;訴訟手続の開始
:私人間に権利関係をめぐる紛争があっても、裁判所としては、当事者から紛争を解決したい旨の申立て(訴え)がなければ訴訟手続を開始することはしない。一見当たり前のようであるが、訴訟以外の裁判所の手続中には、申立てがなくても職権で手続を開始するものもある(例えば、
民事再生手続で再生計画案が認可されなかった場合の
職権による
破産手続開始決定など)。
;審理範囲の特定
:裁判所は、当事者(具体的には原告)によって特定された権利関係についてのみ判断をする。例えば、500万円を支払えという趣旨の訴訟が係属したとして、裁判所は審理の結果600万円請求する権利が認められるという心証を得たとしても、超過する100万円分については訴えの対象になっていないため、500万円を支払えという内容の裁判しかできない。
;訴訟手続の終了
:いったん訴訟が係属した場合といえども、当事者は開始された訴訟手続をその意思により終了させることができる。具体的には、原告が訴えを取り下げた場合(ただし、被告が
本案について答弁をした場合は被告の同意が必要)、
訴訟上の和解が成立した場合、
請求の
放棄・
認諾があった場合には、判決をせずに訴訟手続が終了する。
◇弁論主義
職権探知主義の対義語。通説によると、資料(事実と証拠)の収集・提出を当事者の権限および責任とする建前のこととされ、具体的には以下の三つの内容に分けて考えられる。なお、弁論主義の適用される事実は
主要事実に限られ、
間接事実や
補助事実には適用されないというのが通説である点に注意を有する。
民事訴訟において弁論主義が採用される根拠としては、
私的自治の訴訟上の反映とする説(本質説ないし私的自治説)が通説である。これを前提に、近年は、当事者が訴訟資料を限定できる権能とそれによる責任こそが弁論主義の本質であり、当事者が訴訟資料を提出できる権能(
攻撃防御方法提出権、弁論権)とそれによる責任は職権探知主義にも妥当するものであって両者は区別すべきだとする議論が有力化しつつある。
;第1テーゼ(当事者が主張しない事実の扱い)
:その事実を当事者が主張しなければ、判断の基礎とすることはできない。例えば、貸金返還請求訴訟において、被告が既に
弁済していることが証拠上認められる場合であっても、当事者が弁済の事実を主張していない限り(例えば、そもそも
消費貸借契約自体が不成立という争い方しかしていない場合など)、弁済の事実があったことを前提に判断をすることはできない。
;第2テーゼ(当事者間に争いのない事実の扱い)
・民事訴訟法 page1
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